2007-10-26 00:00:00
ГлавнаяГражданское право и процесс — Контрактации - проблемы правового регулирования



Контрактации - проблемы правового регулирования


Понятие и общая характеристика договоров.

Договоры, т.е. двух- и многосторонние сделки, являются важнейшим юридическим фактом, влекущим возникновение обязательства [1].

Понятию договор в гражданском праве придается троякое значение:

1. Сделка, т.е. в данном случае соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК).

2. Обязательство, возникающее из такой сделки.

3. Документ, фиксирующий содержание сделки.

В контексте настоящей лекции нас более всего интересует первое значение, к котором понятие «договор» здесь преимущественно используется.

ГК устанавливает достаточно много общих положений, относящихся к договору.

Так, к договорам, заключенным более чем двумя сторонами, общие положения о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров (п. 4 ст. 420 ГК).

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК, законом или добровольно принятым обязательством (п. 1 ст. 421 ГК).

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами, действующими на момент заключения договора (п. 4 ст. 421 и п. 1 ст. 422 ГК).

Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (п. 2 ст. 422 ГК). В отличие от нормы, предусмотренной п. 2 ст. 4 ГК, императивные нормы об условиях договора не применяются, по общему правилу, к тем правам и обязанностям по договору, которые возникли после введения закона в действие [2].

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой (п. 4 ст. 421 ГК).

Классификация договоров.

Договоры можно классифицировать по различным основаниям.

Договоры, как и сделки, делятся на реальные и консенсуальные. В силу реального договора права и обязанности сторон возникают с момента передачи обусловленной в договоре вещи. По консенсуальному договору для возникновения прав и обязанностей достаточно соглашения сторон по всем существенным условиям договора, облеченного в установленную законом или соглашением форму.

Договоры подразделяются также на одно и двухсторонние. Но понятие таких договоров не совпадает с понятием аналогичных сделок.

В обязательстве, порожденном односторонним договором, права получает одна сторона, а обязанности – другая. В двухстороннем договоре каждая из сторон получает права и обязанности [3].

Такая классификация имеет значение при исполнении обязательств. Если иное не вытекает из закона, договора или содержания обязательства, то обязанности лиц, возникающие из двухсторонних договоров, исполняются одновременно.

Легально, т.е. в соответствии с законом, договоры классифицированы на возмездные и безвозмездные. Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления. Договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное ( п.п. 1-3 ст. 423 ГК).

Принято считать, что не всякий двухсторонний договор является возмездным (например, договор поручения), но всякий возмездный договор – двухсторонний [4].

Выделяются договоры главные и придаточные. Главные договоры определяют содержание обязательства, а придаточные вносят в него изменения и дополнения.

Предварительные договоры занимают в классификации рубрику, делающую их корреспондирующими основным договорам.

По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора (п. 1,3,4 ст. 429 ГК). Предварительный договор заключается в той же форме, что и основной, а если эта форма не установлена, то в письменной. В случае уклонения от заключения основного договора одной стороны другая может потребовать понуждения к заключению договора, а если уклонение необосновано, то и возмещения убытков.

Существуют договоры, заключаемые в пользу их контрагентов и договоры, заключаемые в пользу третьих лиц. Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (п. 1 ст. 430 ГК). По общему правилу, если третье лицо заявило должнику о своем намерении воспользоваться своим правом по договору, то с этого момента стороны не вправе расторгнуть или изменить договор. Должник вправе выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора (п. 3 ст. 430 ГК). В случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор может воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору (п. 4 ст. 430 ГК).

Если третьему лицу не предоставляется право требования, а лишь оговаривается обязанность должника произвести исполнение третьему лицу, то такой договор является договором об исполнении третьему лицу.



[1] Под сделками в гражданском праве понимаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК). Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Такой сделкой является, например, завещание. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка) (ст. 154 ГК).

Обязательством же является такое правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК).

[2] В соответствии с нормой п. 2 ст. 4 ГК, по отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.

[3] Примером одностороннего договора можно считать договор займа, в возникшем из которого обязательстве заемщик обязан вернуть предмет займа, а займодавец имеет право требовать возврата. Примером же двухстороннего договора является договор купли-продажи где продавец и покупатель обязаны передать друг другу вещи и деньги соответственно, а также имеют корреспондирующие этим обязанностям права.

[4] Хотя в отношении этой правовой аксиомы можно выразить сомнение при изучении норм о договоре доверительного управления имуществом. В соответствии со ст. 1023 ГК доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления имуществом, за счет доходов от использования этого имущества. При этом нигде не упоминается об обязанности учредителя доверительного управления это вознаграждение выплачивать. Доверительный управляющий сам изымает свое вознаграждение из получаемых им доходов от использования имущества, находящегося в доверительном управлении. Поэтому обязания учредителя управления совершить в этой связи какие-либо действия вообще не требуется.



← предыдущая страница    следующая страница →
123




Интересное:


Становление института дарения в системе безвозмездных сделок
Подсудность гражданских дел мировому судье
Законодательство 1880 - 1890 гг. и его влияние на мировой суд
Односторонние сделки в гражданском праве Российской Федерации
Восстановление срока исковой давности в ГК РФ
Вернуться к списку публикаций