2014-04-18 14:55:09
ГлавнаяГражданское право и процесс — Наследство как объект права общей собственности наследников по закону и по завещанию



Наследство как объект права общей собственности наследников по закону и по завещанию


Особым объектом права общей собственности, на наш взгляд, выступает наследство. Гражданский кодекс РФ определяет наследство как имущество умершего, отождествляет термины «наследство» и «наследственное имущество», указывая, что при наследовании оно переходит к другим лицам, в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное (п. 1 ст. 1110). В ст. 1112 ГК «Наследство» установлено, что «в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага». Таким образом, под термином «наследство» понимается вся совокупность вещей, имущественных права и имущественных обязанностей, которые на момент смерти принадлежали наследодателю, которой придана целостность.

Исторически, к первым писаным источникам наследственного права можно привести договоры Руси с греками 912 и 945 гг., хотя исследование наследования обычно начинается с первого кодифицированного памятника древнерусского права - Русской Правды, отражавшей систему права в период складывающегося феодального строя, но следует помнить, что все-таки древнерусское право возникло несколько ранее [1].

В России, исторический этап развития наследственного права завершился принятием части 3 ГК РФ, содержащей раздел 5 «Наследственное право», вступивший в действие с 1 марта 2002 года.

Наследство, как имущество оставшееся после умершего лица на протяжении нескольких столетий привлекает внимание ученых, желающих определить юридическую сущность данного явления.

Некоторые ученые нередко к юридическим лицам причисляли hereditis jacens - наследственную массу между открытием и приобретением наследства, мотивируя это тем, что только таким путем можно объяснить, почему имущество после смерти наследодателя не распадается на свои составные части, не может быть безнаказанно расхищено, а сохраняет свою целость и, мало того, может даже увеличиться благодаря, например, приобретениям, сделанным servi hereditarii - рабами, принадлежащими к наследственной массе [2].

Большинство из них указывают также на изречение юриста Флорентина: hereditas personae vice fungitur sicuti municipium et decuria et societas (1. 2 D. de fidejus. 46, l) [3]. Традиция рассмотрения наследства в период от открытия наследства до его принятия юридическим до сих пор соблюдается в правовых системах некоторых государств (например, ГК Латвии). Однако имущество само по себе никогда не может быть субъектом прав, объяснение же создания подобной фикции охраной наследства от неправомерных посягательств не может быть признано обоснованным и необходимым, поскольку даже бесхозяйное имущество может быть наделено защитой со стороны государства. Но с другой стороны, подобный прием законодательной техники позволяет сохранить целостность наследства как единого комплекса вещей, прав и обязанностей, обеспечить интересы кредиторов наследодателя так, что никто не вправе получить только актив наследства, передав другому только его пассив. Примечательно, что при открытии наследства несколько наследников приобретают наследство после наследодателя, то есть вступают в наследственное правоотношение, которое схоже с отношениями общей собственности. До принятия наследства они могут быть названы, собственниками, но каждый из наследников потенциально является наследником всего, однако вследствие взаимного противодействия двух или большего числа в равной степени неограниченных прав на весь объект право каждого «практически» ограничено «абстрактной долей», выраженной дробью, в знаменателе которой стоит число сонаследников. В западной романистике пишут, что все наследство образует «наследственный асе» (и делится, как и монета этого номинала, на двенадцатые доли, а в случае необходимости - на части, кратные двенадцати) [4]. В преемстве по завещанию распределение долей, вместо того чтобы сделать их равными, может быть произведено завещателем в неравных долях, как в первом, так и во втором случае, начиная с Законов XII таблиц, долги и требования по обязательствам считались разделенными пропорционально доле каждого наследника. С момента принятия наследства наследники становятся собственниками. Если между наследниками принято соглашение о натуральном разделе наследства, то каждый становится собственником конкретного имущества. Но если раздел не произведен, то в отношении чего устанавливается право наследников.

На наш взгляд, таким объектом прав наследников выступает само наследство как совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей - особый имущественный комплекс. Что же входит в указанный имущественный комплекс.

Конкретизируя понятие наследования, следует подчеркнуть два обстоятельства: во-первых, права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное; во-вторых, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей [5]. Не все авторы считают, что при наследовании имеет место универсальное правопреемство, то есть преемство во всех правах и обязанностях наследодателя. Попытки отрицания самой категории наследственного правопреемства высказывал Н.Д. Егоров. Он считал, что при наследовании речь должна идти не о правопреемстве, а о преемстве, причем не в самих правах, а в объектах этих прав. Автор выводил за пределы наследства пассив (долги, обременяющие наследство) [6]. Думается, что и на сегодняшний день имеются подобные точки зрения, но они носят более завуалированный характер, выделяя институт недостойных наследников [7].

Универсальность наследственного правопреемства оспаривал и П.С. Никитюк [8].

Более широкое определение права наследования давалось Д.И. Мейером и включало законодательное определение судьбы юридических отношений, переживающих его субъекта и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения. Мейер писал: «Права на вещи и права по обязательствам наполняют собой сферу прав лица как субъекта гражданского права. Конечно, по крайней мере, некоторые вещи за выбытием субъекта могут быть стерты с лица земли. Например, платье зарывается в землю вместе с умершим. Но все-таки в большинстве вещи сохраняются и подлежат дальнейшим юридическим определениям. Точно также и обязательства могут считаться, конечно, прекратившимися за смертью лица, нет такого обязательства, которое нельзя было бы считать прекратившимся вместе с жизнью лица, потому что прекращение обязательства - такой акт, который находится в зависимости от законодательства, а оно может определить, что со смертью лица прекращаются все его обязательственные отношения. Но в этом нет никакой потребности, большей частью обязательственные отношения могут сохранять силу и по смерти их первого участника, и только некоторые из них, по необходимости, прекращаются со смертью лица, например, личный найм, доверенность.

Таким образом, для законодательства представляется необходимость определить судьбу юридических отношений, переживающих своего субъекта, установить, кто вправе вступить в эти отношения. И вот это-то и составляет правонаследования» [9].

Примером ограничения» прав, переходящих по наследству, установлен в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части музейного фонда Российской Федерации. Так, в соответствии со ст.25 Федерального закона РФ «О музейном фонде Российской Федерации» при наследовании музейных предметов и музейных коллекций по завещанию либо по закону наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов. При отказе от этих обязательств наследник может продать данное имущество либо совершить иную сделку, при этом государство имеет преимущественное право покупки. Если наследник не обеспечил исполнение обязательств в отношении данного имущества, то государство вправе осуществить выкуп бесхозяйственно содержимых предметов в соответствии с гражданским законодательством РФ. Законодатель исключил из состава наследственной массы государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации (ст. 1185 ГК РФ).

По наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием. Так, если унаследованы голосующие акции в акционерном обществе, то к наследнику переходит право не только на дивиденды, но и на участие в управлении делами акционерного общества.

Актуальным является вопрос о переходе по наследству личных неимущественных прав. Дело в том, что степень связанности права с личностью его носителя далеко не одинакова. Одни личные неимущественные права настолько срослись с личностью их носителя, что друг без друга существовать не могут. Таково, например, право авторства. В то же время далеко не все личные неимущественные права со смертью их носителя перестают существовать. Допустим, что наследники после смерти наследодателя обнаружили в архиве готовую к опубликованию рукопись, которая при жизни автора не была опубликована (например, по цензурным соображениям). Наследники передают рукопись для опубликования издательству. Какие права при этом они осуществляют: только ли имущественные или также личные неимущественные? Даже если следовать разграничению личных неимущественных прав, закрепленному в ст. 1226 ГК РФ (ранее, в ст. 15 и 16 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»), надлежит прийти к выводу, что в данном случае имеет место осуществление как тех, так и других прав. С одной стороны наследники разрешают обнародовать произведение путем опубликования, с другой - осуществляют право на использование произведения и извлечение связанных с этим имущественных выгод. Из этого следует, что состав наследства нельзя сводить к одним лишь имущественным правам и обязанностям, а потому правильнее вести речь именно о наследстве или наследственной массе, но не о наследственном имуществе, что вольно или. невольно сужает круг объектов наследственного правопреемства.

В случаях, предусмотренных законом, по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности в подлинном смысле слова (например, право собственности или право кредитора в обязательстве), но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам. Примером данного случая может служить право наследников приватизировать жилое помещение после смерти наследодателя, если последний при жизни выразил свою волю на приватизацию, но не. осуществил ее по независящим от него причинам.

Таким образом, наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права.

Наследство включает в себя принадлежащие наследодателю на день открытия наследства: вещи, иное имущество, имущественные права, имущественные обязанности (ст. 1112 ГК РФ). Состав наследственной массы выясняется в процессе приобретения и раздела наследства.

Наследственная масса главным образом состоит из имущества, которое является собственностью наследодателя. В состав наследства входит прежде всего право личной собственности граждан на трудовые доходы и сбережения, жилой дом, дачу, автомашину, денежные вклады, предметы обихода, личного потребления, удобства, подсобного домашнего хозяйства и иное имущество.

По наследству переходят права и обязанности наследодателя, вытекающие из имущественных обязательственных правоотношений, например, из договора займа, имущественного найма, купли-продажи. Так, если наследодатель внес деньги за автомашину в магазин, то его права как покупателя переходят к наследникам. Переходит по наследству право на открывшееся, но еще не принятое наследство - наследственная трансмиссия, суть которой заключается в следующем.

Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок, право на принятие наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственной имущество завещано - к его наследникам по завещанию (статья 1156 ГК РФ). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника, т.е. если имущество переходит в порядке наследственной трансмиссии, то оно не может быть обременено.

Объектом наследования являются также: неполученная заработная плата, пай умершего члена кооператива, авторский гонорар, неполученное вознаграждение за изобретения и рационализаторские предложения, а также авторское право в порядке и пределах, устанавливаемых законодательством РФ.

Наследственное имущество - это не только право на конкретные вещи, это целый комплекс прав и обязанностей, который переходит к наследникам.

Прав без обязанностей не бывает, и одной из обязанностей наследника в случае принятия им наследства является оплата долгов наследодателя [10].

Принимая наследственную массу (актив), наследник одновременно отвечает и за долги наследодателя (пассив) в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Согласно ст. 1175 ГК РФ наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно (ст.323 ГК РФ). Обязанность наследников рассчитаться по долгам наследодателя вытекает из сущности универсального преемства.

Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.

Нотариус по месту открытия наследства принимает претензии от кредиторов наследодателя, которые должны быть предъявлены в письменной форме [11].

О поступившей претензии нотариус обязан известить наследников. Если наследники согласятся на добровольное погашение долга, нотариус извещает об этом кредиторов, а при отказе - разъясняет им порядок обращения в суд.

Кредиторы наследодателя (человек или организация, которым умерший должен деньги или имущество) должны заявить о своих требованиях в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могу быть предъявлены к исполнителю завещания или, к наследственному имуществу. В последнем, случае суд приостанавливает, рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации.

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.

Право собственности на имущество, принадлежащее наследодателю, может быть ограничено залоговыми (ипотечными) обязательствами, в силу которых кредитору (залогодержателю) принадлежит право в случае неисполнения должником своих обязательств получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Установление ипотеки не лишает залогодателя его права как собственника имущества распоряжаться ими. В пункте 3 статьи 37 Федерального закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» специально оговорено, что право собственника завещать свое имущество входит в содержание гражданской правоспособности и потому ничем не может быть ограничено. Соответственно любые условия договора об ипотеке или любые соглашения, направленные на ограничение этого права, являются абсолютно недействительными (ничтожными).

Действующее законодательство допускает замену залогодателя в договоре ипотеки по различным основаниям, в том числе и в порядке наследования. Общим правилом для залоговых правоотношений, является наличие права следования, которое выражается в том, что право следует за вещью, а для лица, которое приобрело заложенную вещь, это означает наличие залоговых обременений.

Если заложенное имущество переходит в собственность не одного, а нескольких собственников (наследников), то каждый из них становится правопреемником залогодателя и несет последствия неисполнения обеспеченного залогом обязательства соразмерно своей доли (если заложенное имущество является делимым). Если же предмет ипотеки неделим или по иным основаниям поступает в общую собственность правопреемников залогодателя, то они становятся солидарными залогодателями. Это значит, что каждый из них несет последствия неисполнения обеспеченного залогом обязательства в полном объеме, что не соответствует общим положениям об общей собственности [12].

В состав наследственного имущества могут входить различные, вытекающие из договорных отношений наследодателя обязательства, в том числе и его обязательства по различным договорам, например обязательство возмещения морального вреда [13].

Не переходят по наследству права, вытекающие из договора найма жилого помещения: члены семьи умершего пользуются правом на жилую площадь не в порядке наследственного преемства, а на основании своего самостоятельного права на жилую площадь [14].

Только имущественные права, связанные с личностью наследодателя, такие как право на возмещение вреда в связи с повреждением здоровья, право получать или выплачивать алименты и другие личные обязательства не наследуются. «Право на получение алиментов является правом, неразрывно связанным с данным лицом (ребенком, нетрудоспособным и неимущим супругом и т.д.). Не переходит по наследству право на получение пособия по многодетности.

Также исключаются из состава наследства личные неимущественные, права и другие нематериальные блага, принадлежащие умершему, к которым согласно ст. 150 ГК РФ относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения; выбора места пребывания и жительства; право на имя; право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемые и непередаваемые иным способом. Однако в случаях и в порядке, предусмотренном законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя [15].

Не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если ими добросовестно и открыто владели как собственники - гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным имуществом), так как в указанном случае лица в соответствии с п.1 ст. 234 ГК РФ приобрели право собственности на имущество, принадлежавшее наследодателю. Это положение действует и когда у умершего были наследники, но наследственного имущества они не приняли и претензий в отношении него не имели (Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»). Учитывая, что в наследственную массу может быть включено только имущество, принадлежавшее наследодателю на законных основаниях, не подлежат передаче по наследству самовольно возведенные строения и помещения» [16].

С особым правовым режимом в наследство входят банковские вклады. Ранее банковские вклады граждан, прежде всего, находящиеся в Сбербанке, наследовались чаще всего в особом порядке (ст. 561 ГК РСФСР). При наличии специального завещательного распоряжения банку о выдаче вклада в случае смерти любому лицу или государству он не входил в состав наследственной массы. «Модель, закрепленная в статье 561 ГК РСФСР, себя оправдывала, когда по существу единственным кредитным учреждением в котором граждане открывали вклады, был Сбербанк (ранее - сберкассы). Государство было заинтересовано в привлечении сбережений граждан в Сбербанк. В настоящее время, когда существует широкая сеть коммерческих банков, да и сам Сбербанк акционирован, прежние стимулы привлечения средств вкладчиков, в том числе и такой, как возможность вкладчика путем завещательного распоряжения банку исключить вклад из состава наследства, былое значение утратили» [17]. Сущность специального режима вкладов определяется Федеральным законом от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» статьей 8.1 предусмотрено, что к вкладам, в отношении которых сделано распоряжение вкладчиком в соответствии со статьей 561 ГК РФ не применяются нормы раздела V ГК РФ за исключением отдельных случаев предусмотренных данной статьей. В случае смерти вкладчика выдача таких денежных средств лицу, указанному в распоряжении осуществляется на основании документов, удостоверяющих факт смерти вкладчика. Если лицо, указанное в распоряжении, умерло до дня смерти владельца вклада или в один день с ним, распоряжение на случай смерти утрачивает силу, находящиеся на вкладе денежные средства включаются в состав наследственного имущества владельца вклада и на порядок и условия их выдачи распространяются нормы раздела V ГК РФ. Если в распоряжении на случай смерти вкладчика в качестве получателя вклада указано более одного лица, данная норма применяется при условии, что все указанные лица умерли до дня, следующего за днем смерти владельца вклада.

В настоящее время банковские вклады граждан наследуются по общим правилам, если вкладчиком не оставлено завещательное распоряжение.

Согласно ст. 1128 ГК РФ права на денежные средства внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны путем совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. Данное распоряжение носит силу нотариально удостоверенного завещания. Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 утверждены «Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках». Согласно этих правил завещательное распоряжение совершается бесплатно. Оно должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления, местожительства завещателя, инициалов граждан, которым завещается вклад (если наследником является юридическое лицо, то указывается полное наименование и его местонахождение) и удостоверено с отметкой на счете служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Завещательное распоряжение составляется в двух экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Один экземпляр хранится у завещателя, а другой в несгораемом шкафу банка.

Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов.

Если вкладчик завещает свой вклад нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля причитается. Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого наследуются в равных долях.

Законодательство устанавливает особенности наследования предметов домашней обстановки. Согласно статьи 169 ГК РФ - преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода принадлежит наследнику, проживавшему совместно с наследодателем на день открытия наследства в счет своей наследственной доли. Здесь имеются в виду те наследники, которые, проживая совместно с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд. Гражданский Кодекс не дает перечня предметов обстановки и обихода. К вещам данной категории следует отнести такие, которые необходимы людям для удовлетворения бытовых нужд. В нотариальной практике не относят к предметам обычной домашней обстановки и обихода, предметы роскоши (автомобиль, ковры и др.).

Спор о том, является конкретная вещь ценностью или предметом домашней обстановки, решается судом. При решении вопроса о том, что является предметами обычной домашней обстановки, необходимо руководствоваться Постановлением Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 года №2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании», где разъясняется, что спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев.



← предыдущая страница    следующая страница →
12




Интересное:


Основные предпосылки правового регулирования и защиты прав участников медицинских отношений
Особенности дарения доли в уставном капитале юридического лица и ценных бумаг
Принцип свободы договора как основополагающее начало для заключения гражданско-правовых договоров
Ликвидация юридических лиц и ликвидационный процесс
Становление института дарения в системе безвозмездных сделок
Вернуться к списку публикаций